【2017年整理】商业无边界.doc

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【2017年整理】商业无边界

反垄断法的经济学革命 反垄断问题的深湛和困难 薛兆丰 2007年4月17日《经济观察报》“解释反垄断”专栏系列(之一) 去年4月5日,我专程赶到哥伦比亚大学,参加一场在其法学院举办的专题演讲。演讲者王晓晔教授,是来自中国社会科学院的反垄断法起草委员会的顾问。王教授讲演完毕,我有幸提问:“中国反垄断的立法,是通过什么样的机制,来确保‘反垄断执行机关’具备充分知识,以裁决哪一种商业行为有利或不利于市场竞争?” ? 王教授略显惊讶:“知识?你是说知识?我们在反垄断法问题上已经掌握了大量知识。在场很多人都是法律专家。我们有知识,但我们还要去训练。我们需要训练出大量法律人才,来进行反垄断法的执法。” ? 我是有备而来,而王教授则举重若轻。这一问一答,寥寥数语,生动凸现了两大反垄断观念的核心分歧:一方认为反垄断执法者对市场机制运行缺乏认识,逞论动手调节;而另一方则认为经验和知识已经大致具备,缺少的主要是铺开的行动。从那天起,我便酝酿写一个专栏系列,扼要地解释我对欧美“反垄断现象”(包括其理念、模型、条文和司法实践)的认识和理解,以及我对王教授那句提问所蕴含的重重困惑。 ? 这是一个反垄断学人的认识、理解和困惑,是一己之见,但它并非无中生有。三个与反垄断理论和实践紧密相关的经济学学术传统,深深影响甚至塑造了我的认识、理解和困惑。它们是:强调非均衡下市场动态发展过程的奥地利经济学派(Austrian School),强调考察真实世界约束条件的芝加哥经济学派(Chicago School),以及强调个人利益对组织行为有决定影响的弗吉尼亚经济学派(Virginia School)。过去大半个世纪,这三个学派都为反垄断思想作出了里程碑式的贡献。 ? 1890年7月2日,美国通过“谢尔曼反托拉斯法案(Sherman Antitrust Act)”。它被普遍视作以政府主导的反垄断政策的始点。经过117年,后续的法规和由此引发的诉讼、控辩双方竭力提供的证据、各级法官精心磨砺的判词,还有学者炮制的分析研究,使“反垄断”成为一个普遍的政治经济现象,也成为占据法学院图书馆一角的庞然巨物。 ? 要以专栏形式,探索这个庞然巨物,应如何是好?让我把镜头的视角调到最广,把五花八门的“反垄断违法(antitrust violation,或曰罪名)”一分为二,并把纷纭复杂的争议概括为五个根本问题,从而说明反垄断为什么仍是一个深湛和困难的课题。接着,我将运用上述三个学派的思想工具,针对上述两类“反垄断违法”所涉及的各种商业行为,围绕上述五个根本问题,辅以真实案例和理论模型,作陈述、解释和权衡的尝试。 ? 一般地,规制市场竞争的法律统称“竞争法(competition law)”。在美国,尽管谢尔曼法案本身并不仅仅针对“托拉斯”这种商业组织形式,但由于它最早,深入人心,所以它和后续的法案都称为“反托拉斯法(antitrust law)”。而在当代中国,则先有1993年的《反不正当竞争法》,后有1997年的《价格法》,而它们的有关条文和立法精神,无疑将会延续到目前正在草拟和审议的《反垄断法》中去。 ? 不管叫做“竞争法”,还是“反托拉斯法”、“反垄断法”或“反不正当竞争法”,它们开列的罪名,说来说去不出二十种。一些系统地讨论反垄断的文献,以不同时间推出的法律及其条文作线索;另一些,则以罪名为线索。问题是:同样一种商业行为,往往同时涉及几套法律和不同的条文,也往往涉及几个不同的罪名。这样,若选用上述两种标准之一作线索来展开讨论,就难免会在若干篇章里,对同一种商业行为作重复的分析。 ? 避免冗余的办法,是借用波斯纳(R. A. Posner)和伊斯特布鲁克(F. H. Easterbrook)在《反托拉斯法》(Antitrust, 1974)中采用的分类,即把反垄断罪名划成“包罗性行为(inclusive practice)”和“排他性行为(exclusive practice)”两大部分。其中“包罗性行为”,专指竞争者们为了减少他们之间的竞争而采取的行动;“排他性行为”,则专指某个竞争者为了排斥其他竞争者而采取的行动。这样,我们便可以专注对商业行为的分析。不管法律条文、法官观点和罪名标签怎么变,对同一种商业行为的经济分析不变。 ? 之所以说反垄断是个深湛和困难的课题,我看是由于存在五个似浅实深的根本问题,而人们至今仍未取得共识,仍在寻求答案。一百多年来,但凡重要的案件、判词和论文,无一不是因为对求解这组根本问题有贡献而受到关注的。不少反垄断法的学者,穷多年研究,辗转往复,就是还要在五个根本问题上摆准自己的位置。 问题一:反垄断政策的目标是什么?“维护市场竞争秩序”是一个目标,“遏制或消除垄断和垄断意图”是另一个目标,“提高经济效益”又是另一个目标,“维护消费者利益”又是另一个目标

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