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内容摘要
随着我国股份制改革实践的不断深入以及证券市场的长足发展,学术
界和实务界都越来越关注股东利益保护的问题。但我国《公司法》经过多
次修订后与其他国家立法比仍然显得简单、粗糙,其关于股东大会召集程
序的规定只有廖廖数语,在实践中操作性不强。证监会下发的《上市公司
股东大会规则》等文件虽然对股东大会召集程序有了更为详细的规定,但
仍显粗糙,而且部分条文与《公司法》不尽一致。加之证监会的文件属于
部门规章,其效力远低于《公司法》,其覆盖的范围也仅限于上市公司这
一种公司类型,对数量众多的非上市公司完全不具有约束力。立法上的不
规范导致实践中纠纷不断,而司法部门也因为立法不完善而对此类争议显
得无可奈何:有的法院对介入股东大会争议非常谨慎,有的法院不当介入
又使得多方当事人利益受损,有的法院介入争议后发现自己是司法解决此
类案件的第一例而惶惶不知如何操作。实践中出现的问题需要立法部门和
监管部门出台更为详尽的规定,从而避免操作随意性和纠纷难以解决性。
因此,召集制度应当体现哪些法律价值、追求什么样的目标,制度应
当如何设计才可以体现其价值和目标,如何设计各方竞相召集股东大会的
争议解决方案,成为本文研究的关键。本文从股东大会召集的概念、性质
以及该制度的立法价值与目的入手,对召集主体、召集对象、召集通知等
程序上的细节问题进行了探讨和分析,旨在进一步研究股东大会召集制度
的相关理论。本文还将我国立法与其他国家、地区立法相对比,希望能够
借鉴其他立法的内容和经验,尽快解决我国证券市场上的现实问题。
本文分四个部分对股东大会召集制度进行研究。第一部分是股东大会
召集的一般理论。该部分首先介绍了股东大会召集的含义,明确这不是一
项股东权利,而是公司法关于一系列程序性规定的总和。接着从法律的目
的与价值入手,提出了召集程序不仅应当体现法律的一般价值,还应当特
别保护小股东利益。再次,通过对实践中召集纠纷案件的介绍,文章分析
了召集纠纷产生的四个原因。纠纷的成因有其客观性,我们必须通过完善
立法来解决纠纷。
第二部分针对召集人在何种情况下有权召集股东大会进行了详细论
述。在比较各国、地区立法的同时,该部分分别就董事会、监事会、股东
以及清算人担任召集人的条件、限制进行了阐述,并对我国现行立法的改
进与完善提出了建议。该部分得出结论:股东大会召集必须体现效率价值,
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因此必须以董事会担任召集人为原则;法律既要对小股东进行特殊保护又
要防止其滥用权力,故应当以列举的方法明确监事会、少数股东充当召集
人的情形。
第三部分进一步研究了召集程序的各细节问题。在分析其他国家、地
区立法的同时结合我国相关立法,对通知主体、通知对象、通知形式、通
知期限、通知内容、董事会的协助义务等内容进行了详细阐述。该部分认
为,设计召集程序应当确保股东能够参加会议并有充分的时间、信息对将
要审议的提案进行判断、抉择,在此前提下,还应当尽可能地提高效率,
节省成本,让管理层能够毫无妨碍地发挥专业优势为公司服务,让股东能
够随时关注到自己的利益不被损害,让公司的资源不被浪费。
第四部分是对召集纠纷所涉及问题的解决方案。我国《公司法》仅针
对召集程序违反法律、行政法规和章程这一种召集纠纷允许股东提起撤销
之诉,对其他召集纠纷则没有提供任何解决方法。而且,仅赋予股东事后
的撤销权,而不提供事前预防方案,也不能迅速、有效地解决各方争端。
该部分对股东提起撤销之诉的性质、原告资格、被告身份、是否需要提供
担保、撤销的效力等事宜进行了论述,并针对“双股东大会”设计了“合并召
开股东大会” 的方案来预防召集纠纷,力求设计一种科学、效率、公平的方
案来事前解决“表决相同或相似提案而召开的数个股东大会” 的问题。
关键词:股东大会 召集制度 价值 救济
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Abstract
With the undergoing reform of share holding system and the development
in stock market, there is an increasing claim for the protection of shareholders
both in academic and pra
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