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内容摘要
盗窃犯罪作为一种常见的犯罪,是我国刑事犯罪中的第一大犯罪。然
而,我国现行刑法对盗窃罪规定过于简单,司法实践中对有些问题的认识
尚不统一,造成了同样的违法犯罪,但处理结果却不尽相同。同时,随着
经济的发展,一些传统的理论受到了质疑,因此对盗窃罪相关问题的研究
显得尤其重要。本文采用理论联系实际的方式,就盗窃的主观方面、犯罪
数额、盗窃的既未遂标准和法定刑问题进行了较为深入的探讨和研究,以
进一步完善我国盗窃犯罪的刑事立法,统一对相关司法解释的正确理解,
维护法律的正确实施。
全文共分为五个部分:
第一部分,盗窃罪的主观方面。本部分试图从三则类似的案例着手,
以故意的主观内容角度作为基点,以社会危害性与违法性认识两概念的不
同内涵为切入点,从而得出在处理类似盗窃罪认识错误的案例时,一般以
社会危害性作为故意内容的规范性要素,认定所盗物品的实际价值为盗窃
数额,而不要求行为人必须认识行为的刑事违法性,其中包括适用于行为
人以盗窃为职业或主要生活来源的情况,如惯窃,对所盗物品持有概括性
犯罪故意;对于一些特殊的结合行为人自身经历、特定场合,即使以一个
正常理性人的标准也会对盗窃对象的价值存在重大认识错误的案件,行为
人客观上确实无法认识到所盗物品的实际价值时,可以考虑定罪但免予刑
事处罚。
第二部分,盗窃罪既遂与未遂标准问题。笔者简要介绍了中外关于盗
窃罪既未遂的各种学说,对控制说作为判断盗窃罪既未遂标准的合理性进
行了分析。但由于盗窃罪的各种犯罪情况十分复杂,仅仅掌握一般标准不
能正确地解决既遂与未遂问题,所以又结合财产的地点、性质、重量、体
积以及形态等实际情况,详细阐述了在司法实践中如何区分盗窃罪既未
遂。
第三部分,盗窃罪的犯罪数额。盗窃数额在定罪量刑过程中的地位问
题,世界各国的立法模式和规定不尽相同。在我国,盗窃数额的大小是盗窃
行为是否构成犯罪的根本标准之一。我国刑法对盗窃罪的犯罪构成采取了
数额与情节兼而有之的立法模式。盗窃数额既是盗窃罪犯罪构成要件的因
素,又是影响量刑轻重的因素,具有双重地位。从定罪上看,数额是区分
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罪与非罪的重要标准之一,但是又不是唯一和绝对的标准;从量刑上看,
数额又是确定刑罚轻重的重要标准,但是也不是唯一和绝对的标准。特殊
情况下盗窃数额的认定,包括:重复盗窃数额的认定;多次盗窃数额的认
定;盗窃并使用信用卡数额的认定;盗窃移动电话、盗用电信码号等数额
的计算问题。共同盗窃与单独盗窃的盗窃数额计算没有区别,无论参与共
同盗窃行为犯罪人多少,共同盗窃数额都是既定的。各个共同犯罪人的责
任的认定,应当以共同盗窃数额基础,确定量刑的幅度,然后根据各个犯
罪人在共同盗窃罪中的地位、性质决定具体适用刑罚。
第四部分,盗窃罪的法定刑。首先将我国与外国盗窃罪法定刑轻缓程
度进行比较研究。文章把法国、德国、日本、加拿大及我国台湾地区盗窃
罪法定刑作为考察对象进行比较分析。详细分析了上述四国和我国台湾盗
窃罪法定刑的刑种配置和刑罚幅度,并与我国现行刑法盗窃罪法定刑的刑
种和量刑幅度进行比较分析,发现上述四国和台湾盗窃罪法定刑刑种主要
有罚金刑和有期自由刑,对盗窃罪废除了死刑,没有死刑刑种的配置;而
我国盗窃罪法定刑除配置了罚金刑、拘役和有期徒刑外,还保留了无期徒
刑和死刑的适用。其次将我国现行刑法与 1979 年刑法盗窃罪法定刑进行
了比较。主要分析了1979 年刑法与 1997 年刑法盗窃罪法定刑的立法设
置、盗窃罪不同量刑幅度的适用标准。然后通过对 1979 年《刑法》与 1997
年 《刑法》盗窃罪法定刑的比较和分析,我们认为 1997 年 《刑法》关于
盗窃罪法定刑立法设置与 1979 年 《刑法》相比,体现了轻缓化的趋势。
最后讨论了废除盗窃罪的死刑,先概述了我国盗窃罪存置死刑的情况,分
析了盗窃罪存置死刑的二个主要原因:一是“个案思维”导致了盗窃罪死刑
的存置;二是盗窃罪设置死刑是为了预防盗窃犯罪的需要。文章紧接着对
上述二个观点进行了驳斥,从以下四个方面论证: (1)盗窃罪属于侵财
犯罪,不应配置死刑;(2 )盗窃罪适用死刑并不能有效地遏制盗窃犯罪;
(3)废除盗窃罪死刑能得到广大群众的理解;(4 )废除或限制死刑是世
界各国普遍奉行的刑事政策,废除盗窃罪死刑符合世界刑罚轻缓化的潮
流,从而得出了盗窃罪死刑应予废除的结论。
第五部分,对许霆案的分
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