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浅议对我国行政合理性原则的质疑.docx

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浅议对我国行政合理性原则的质疑 纲要:合法性与合理性都是行政法十分重要的原则之一。合法性解决行政行为合法或许非法的问题,而合理性解决行政行为是否合理的问题。可是,由于行政诉讼法第五条规定,法院只能对行政行为的合法性进行审查,行政行为的合理性问题无法通过司法机关来解决。换句话说,法院的审查仅限于行政的合法性,行政行为的合理性问题是不可诉的--而这恰好否定了合理性的法律意义,使得行政合理性原则 的价值取向发生重要偏转,似乎它是适用一类非法律性质的问题,进而削弱甚至否定了它作为法律原则的性质和地位。 重点词:合理性原则;合法性原则;行政法原则 好多学者对合理性是否为行政法的基来源则存有疑虑,认为它不切合行政法基来源则的特点,不能发挥它应有的作用。合理性原则在实践中并不能指导行政法的拟订和实施。行政行为分为自由裁量的行政行为与羁束型行政行为,而合理性只是是对其中的自由裁量行为而言的,对羁束型行政行为仅存在合法性问题,并没有合理性的问题。因此,合理性并非行政法的基来源则,它既不能贯串于行政法之中,也不能指导行政法的拟订与实施,而行政法的基来源则是应该能够指导行政法的整体的。 [1] 如果要把合理性原则作为行政法 的基来源则,还存在以下几点问题需要解决,详细如下: 一、不切合我国现实的司法制度,不具有可操作性 合理性渊源于英美法系国家,在英美法系国家,法院的 地位很高,法官通过做出新的判例来推动法律的发展,即法 官造法。合理性原则在限制法官造法过程中的自由裁量权重 发挥了重要的作用。在 20 世纪上半叶的英国,合理原则己 相当成熟, 法官们明确地将 不有关的考虑 、 未考虑有关因 素 、不符合理性 、恶意 等视为不合理。经过司法判例的长期积累,合理性原则己具有了丰富的内容。而我国是成文法国家,法官的职责是严格按照立法机关拟订的法律的做出裁决,甚至很少有法官会把切合与否合理性原则来看作判案依据。如果中国法院对合理性原则进行随意解释,那将致使法律体系的杂乱,使全国人大立法机关的立法权和法院司法权的界线和权责不分等等。我国是演绎推理式的司法模式,此模式之下,立法机关会拟订尽可能详尽可行的法律,给予法官可发挥的空间并不大,而合理性原则十分抽象,可发挥的空间过大,容易造成不同地域之间、甚至相同地域之间的 同案不同判 ,不利于法治的统一, 因此不具有实践操作性。 而英美法系国家的法官却能够通过大量的判例探寻合理性 的新边界。 二、水土不服造成的观点混杂 合理性原则是我们从英美法系国家移植过来的,切合英 美国家的 法官造法 进而产生的限制自由裁量权的情况。而我国是成文法国家,法官自由裁量权的空间十分有限,因此我国的合理性原则与该原则的初始应该有所不同,需要赋予其本地特色,使其切合我国的现实。但是,这一过程中因为理解不同容易产生疏歧,引起观点上的杂乱。等等来试图使合理性原则能够在中国的传统文化中发挥作用。如有的著作和教材把合理性原则的内涵包括为:切合法律的目的;出于正当的动机;考虑有关因素及清除不有关的因素;不得随意 迟延或不作为;切合公正法例(这其中又包括( 1)同等对待、无偏见、不鄙视; ( 2)按照比率、不失衡; ( 3)前后一致、不朝三暮四( 4)信赖保护、不反信。 [ 2]此处的合理性原则涵义远不止初始目的所包含的内容,还包括了比率原 则、信赖利益保护原则等诸多内容。这说了然我国学者对合理性原则在移植过程中有很多不同的主观的理解造成的杂乱。像这样只可是是引用他人的一个观点,然后对这个观点进行各样不同而宽泛的解释,而使其界定后的内容与被移植的观点的本身相去甚远,那么这并非有效用的移植,也不能算是本地创新,而是界于两者之间的既浪费了资源又不能带 来效益目可能会带来巨大负作用的杂乱形态。 [3] 三、关于合理性原则的描绘过于抽象,缺乏作为行政法原则的科学性 合理性不只是是法律所追求的价值取向,它也是全人类 所追求的;不单限于行政法范围,任何一个部门法都会有要求合理性原则。因此它缺乏作为行政法的内在的特定的要 求,理性原则缺乏法律原则的内在规定性。 甚至有人思疑 它根本就不是一项法律原则,因为它少了一些法言法语的味 道,多了一些哲人哲语的味道。 [4] 而且由于我们的传统文化 上具有浓重的行政国色彩,我国的法治现状是关于法治的影 响,政府要远远大于法院。行政法目前的研究重点,如行政 公然、行政程序、行政许可等都是为了能更好地控制政府的 权力,使之规范地运作。如此一来,合理性原则这一含义过 于宽泛的原则,很大程度是与目前严格规范政府权力的理念 不符合的。合理性原则在某种程度上是赋予政府在出现利益 纠葛时能够为自己利益考虑的权力。政府利用合理性原则在 纠葛中为自己考虑,那么,行政相对人的利益在好多时候便 受到侵犯却得不到保障。能够将合理性原

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