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善用利权

善用专利权 拥有专利的优点众所周知,但是不是所有的发明都要都要申请专利呢?由于专利申请复杂而花费高,申请专利也不一定非常必要。如果该项发明只有很有限的市场,或该专利的新颖或创造性有可能遇到挑战,在决定申请之前进行一番市场分析和技术分析是比较明智的。   在决定对一技术方案进行保护后,区分采取申请专利方式或采取商业秘密(也称技术秘密)方式进行保护十分重要。 专利的侵权种类 专利侵权通常有: (一)生产性侵权 (二)经营性侵权 (三)间接性侵权 企业专利先用权 所谓专利先用权也称占先使用权。就是说,甲乙两方不约而同地研究同一课题,甲方就此申请了专利,而乙方在甲方提出专利申请前就已实施了该发明或者已为实施该发明做好了必要的准备,即使甲方就此发明获得了专利,乙方也可以继续从事合法的生产,但不能超过甲方申请日前自己已有的生产规模和范围。这是照顾同行不约而同地从事开发同一产品的研究,对双方都很公平,顾各国专利法多有这一规定。但是,有些专利课题的研究开发恰恰是没有及时做好付诸实施的准备,从而丧失占先使用权,给企业带来不小的损失。 “智力活动的规则和方法”指的是什么? 专利法中规定,智力活动的规则和方法不能授予专利权,智力活动是一种精神的思维运动。它直接作用于人的思维,经过人的思维活动才能产生结果,或者必须经过人的思维作为媒介才能间接地作用于自然,产生效果,而不使用自然力。所以这类活动不具备技术的特征,也就不属于专利法中所说的发明创造,因而不能授予专利权。   这类指导人类思维活动的规则和方法的特点是:在使用时必须经过人脑的思考、判断。它通常包括:各种设备和仪器的使用说明、教学方法、乐谱、音乐、速算法、口诀、语法、计算机语言和计算规则、字典的编排方法、图书分类规则、日历的编排规则和方法、心理验算法、裁缝方法、会计记账方法、统计方法、游戏规则和各种表格等。 怎样判断两个外观设计是否近似? 判断两个或两个以上的外观设计是否近似,首先要从类别上进行比较。只有同类产品才能相互比较。这里所说的类别是指“国际外观设计分类表”中的小类。   第二,根据造型不同区别对待。如录音机、电视机、运输工具等三维立体造型的要以形为主,图案、色彩为辅;地毯、壁纸、花布等要以图案为主,形状为辅;色彩的差异,一般不单独作为判断近似的条件。   第三,进行色彩近似判断时,要观察色彩与形状的结合、色彩与图案的协调等在产品的整体上所产生的美感效果。如组合玩具,造型不同,即使色彩一样也是不相近似。   第四,产品的大小,材料的差别,功能的差别等都不是判断外观设计是否近似的条件。   总之,判断是否近似的基本方法是:根据不同产品在外观设计产品的小类范围内,以造型为主,图案为依据,结合色彩从产品的整体上进行观察。 什么是商标? 据资料记载,目前世界上对商标有多种权威性的定义,主要有: (1)商标是用以区别个人或集体所提供的商品或服务的标记。 (2)商标是将一个企业的产品或服务与另一企业的产品或服务区别开的标记。 (3)一切用以识别任何企业的产品、物品或服务的有形标记均可视为商标。 据此,商标是用以区别商品或服务来源的标志。 商标具有哪些特性? 商标具有以下特性:   (1)商标是具有显著性的标志,既区别于具有叙述性、公知公用性的标志,又区别于他人商品或服务的标志,从而便于消费者识别。   (2)商标具有独占性。注册商标所有人对其商标具有专用权、独占性,未经注册商标所有人许可,他人不得擅自使用。否则,即构成侵犯注册商标所有人的商标权,属违法。   (3)商标具有价值。商标代表着商标所有人生产或经营的质量信誉和企业信誉、形象,商标所有人通过商标的创意、设计、申请注册、广告宣传及使用,使商标具有了价值,也增加了商品的附加值。商标的价值可以通过评估确定。商标可以有偿转让;经商标所有人同意,许可他人使用。   (4)商标具有竞争性,是参与市场竞争的工具。生产经营者的竞争就是商品或服务质量与信誉的竞争,其表现形式就是商标知名度的竞争,商标知名度越高,其商品或服务的竞争力就越强。 投资商标 一、个人注册商标 首先,是对自己草拟的商标进行查询,看是否已经被别人注册; 第二步,如果别人没有注册,那么就可以委托商标事务所进行注册,注册一个商标成本不超过2000元。如果一切顺利,两年左右就可以拿到注册证。 投资商标(二) 二、现状 目前的商标投资者主要有三种类型, 一种是抢注国内外的著名商标; 第二种是跟潮注册,大多注册的是流行的歌名电影名; 第三种是创意注册,用自己想到的特别好的词语注册。 投资商标(三) 三、风险 一是能否注册成功; 二是申请周期长,需要一年半左右的时间; 三是能否卖得出去。如果卖不出去,就会成为死商标。根据相关规定,商标连续3年不使用

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