论合同法中的实际履行规则.docxVIP

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论合同法中的实际履行规则 论合同法中的实际履行规章 一、我国《合同法》实际履行规章的特点在价值位阶上,实际履行与损害赔偿在我国具有同等的地位,从法律中看不出何者更具优先性,这是与德国法和英美法均有差异的地方。其次,在当事人的可选择性程度上,我国《合同法》的规定与两大法系也不尽一样:虽然如德国法那样,给予当事人选择权,但是这种可选择性又较之德国法更进一步,更为彻底。在对实际履行的本质性限制上,我国《合同法》根本上是参考德国法的做法,用履行不能等条款来予以掌握,但是掌握条款又略显简洁和粗糙,法官具有很大的自由裁量权。 二、对《合同法》第 107 条的理解 我国《合同法》明确将实际履行规定为一种违约救济方式,其第 107 条概括性地规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合商定的,应当担当连续履行、实行补救措施或者赔偿损失等违约责任。〞第109条和第110条又分别规定了金钱之债和非金钱之债的实际履行责任的担当方式,并对非金钱之债的实际履行作了限制性规定。《合同法》第110条规定:“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合商定的,对方可以要求履行,但有以下情形之一的除外:〔1〕法律上或者事实上不能履行;〔2〕债务的标的不适于强迫履行或者履行费用过高;〔3〕债权人在合理期限内未要求履行。〞从《合同 法》第 107 条的字面含义上理解,实际履行和损害赔偿在我国并没有先后之分,对实际履行的限制只是从经济效率角度对判决做出的限制,而并非对提起挨次的限制,这种限制无法转变这样的思索挨次:当事人恳求实际履行后,法官首先要考虑的是这种恳求是否合理,而不是挺直考虑损害赔偿是否足以供应救济。从我国《合同法》标准含义的角度理解,其成认实际履行作为一种重要的救济措施,并且将之与损害赔偿并列,选择权事实上归于当事人。 三、对我国实际履行制度的评析 〔一〕实际履行与经济效率 在方案经济时代,合同是实现方案经济的工具,而不是私人意思自治的工具,因此实际履行成为最根本、最重要也是首要的救济方式。随着我国市场经济体制的建立,合同已不再仅仅是执行方案经济工具,它更多地成为商品交易、私人自治的工具。 从外表上看实际履行和损害赔偿只是两种独立的违约救济方式,但其背后却隐藏了价值观念差异和对合同的不同认识。从我国详细状况来看,我国民法体系及主要概念均移植于大陆法系尤其是德国民法,债及债权的概念也成为我国民法理论和立法的根本概念之一,可诉请履行性作为债权的效果之一反映在救济制度领域就是对实际履行的成认。无论从规律思维角度还是从观念角度,在我国强迫实际履行都应是一种重要的违约救济方式。同时也应当看到,对救济方式的选择也应是债权人的一项权利,在 正常债务履行中,债权人享有履行恳求权,而一旦债务人陷于违约债权人反而不能选择救济方式尤其是不能选择实际履行,那将是一种自相冲突的结果。私法自治原那么在违约救济领域仍应得到坚持。 将恳求强迫实际履行设定成债权人的一项当然的权利并不意味着不作社会经济效率方面的考虑。在许多状况下强迫履行会出现低效率的情形,也往往不符合债务人的利益。这些状况可以通过实际履行的例外规定进展排除和限制。但是这仅仅是就实际履行的详细适用进展的限制,而并没有将实际履行限定在损害赔偿的适用之后,更没有将其排除出可选的救济方式之外。而是要从债权人的履行要求和社会经济利益角度作综合的考虑,不能简洁地用一种先后挨次取代这一冗杂的推断过程。 〔二〕救济方式完全自由选择的立法形式之缺陷 履约对于合同尤其是债权人的重要意义构成了强迫实际履行的理论根底,违约事由发生后,从债权人的角度看在照看到债务人利益的前提下其有权利要求强迫履行。但是从债务人的角度看,履约的重要意义同样也要求对其履行需求进展肯定爱护。二者理论根底是全都的,只是一个问题的两个方面而已。考虑到我国合同法中规定了无过错的违约归责原那么,只有不行抗力才能成为免责事由。那么经济生活中会出现大量无过错或者细微过错而违约的现象发生。对于无过错或细微过错而违约的当事人,一方面其道德上的可责难性大大低于有意违约的情形,另一方面, 从经济利益的角度考虑,其往往仍有力量和意愿连续履行债务,而假如此时不给债务人这样的时机而判决损害赔偿的话,往往会给债务人带来经济利益的损失甚至造成社会经济资源的铺张。这时就需要在衡量债权人利益的根底上给债务人保存一次“治愈〞合同违约的时机,限制债权人损害赔偿权的提出,以避开经济资源的铺张,也能进一步削减诉争,节省司法资源。 在这一点上《结合国国际货物销售合同公约》的立法尤其值得借鉴。《公约》明确给予债务人违约后选择补救履行的权利,限制债权人损害赔偿的提出。这种立法例的重要标准就是不能让债权人患病不合理的损失,到底此时债权人才是受害者。对债权人和债务人的利益进展综合比拟考虑才能得出最公正合

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